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知識產權維權要謹防“求全”心理

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  在實踐中,很多權利人不熟悉知識產權法,而是憑著樸素認知去維護自己的知識產權,往往有一種越多越好、越全越好的“求全”心理,結果往往導致南轅北轍。

  “求全”心理表現在版權上,就是權利人對于自己創作的作品不但要求保護內容表達,而且連標題、主旨、人名等各種元素,都想獲得“大而全”的保護,這顯然是走入了一個認識上的誤區。以作品標題為例,實踐中,作品標題很少能得到版權法的保護,原因在于,作品標題作為作品內容的標識,是一類特殊的文字表達,一般字數很少,很難表達一個獨立的構思或者達到必要的創作高度,它只有與作品結合在一起成為一個整體時,才具有版權保護的意義。

  “求全”心理表現在商標申請上,就是權利人認為商標的元素越多越好,越復雜越好。例如,去年,筆者曾在網上看到一個特殊的商標申請,該商標名稱長得驚人,該商標包含數十個中文名稱、若干英文名稱和圖形。那么,這樣的圖文組合符合商標申請的“顯著性”要求嗎?筆者認為答案是否定的。商標法第九條規定,“申請注冊的商標,應當具有顯著特征,便于識別”。其中,“具有顯著特征,便于識別”指的就是商標的“顯著性”,是指該標志使用在具體的商品或服務上時,能夠讓消費者建立起該標志與商品或服務來源的聯系。而前述的圖文組合,筆者認為,如果將其注冊為商標,并不符合“顯著性”的要求。這是因為,就商標而言,圖文過于復雜反而會導致商標的顯著性不足,因為它雖然具備了足夠的個性化特征不會與其他的商標相混淆,卻會因為消費者難于記憶而無法發揮指明商品來源的作用,因此,過于復雜的商標,反而會導致事與愿違,并沒有人們預想中的優勢。

  “求全”心理在商業秘密維權中表現為,認為商業秘密的范圍越大越好,最好囊括與企業有關的全部經營信息。事實上,保護范圍和保護效果之間毫無因果關系。第一,商業秘密的范圍與保護強度并非呈正相關的關系,保護范圍越大,有時反而會削弱保護力度。例如,如果將商業秘密范圍無限擴大,實際就是將一些無關緊要的一般信息也納入保護范圍,如此龐大的信息量其接觸人群同樣很大,實際上淡化了真正核心秘密的安保強度,在可能發生的訴訟中,這些非核心的信息在會在“價值性”的構成要件上存在問題而被否定為商業秘密,而真正的核心秘密卻由于整體保密水平的降低而在“保密性”的構成要件上存在問題而有被否定為商議秘密的風險。第二,表述抽象籠統的保密條款難以得到法院支持。很多企業為了節省對商業秘密的區別管理成本,索性在員工的入職協議中約定“打包式”的保密條款,即類似“離職后不得泄露、利用在本公司所知悉的一切有關經營信息”等等,事實上,這樣的約定在商業秘密保護層面上來說同樣是無效的。最高人民法院在相關案件的判決中已經表明,缺乏明確保護內容和范圍的商業秘密的合同約定,不構成有效的商業秘密保密條款。

  “求全”心理在專利申請上表現的認識誤區,就是認為技術特征越多越好,越詳細越好。這種觀點的錯誤,在于沒有認識到對于專利維權來說,專利的必要技術特征越多,權利人的權利保護范圍反而越窄。例如,某個工程師發明了一種有利于治療老年人腰椎盤突出的跑步機,為了消除老人的勞累,他還在跑步機上安裝了音樂播放器,并將這一設計寫入必要技術特征。事實上,這種做法反而不利于權利人。因為仿制跑步機專利的人,只需在仿制時不安裝音樂播放器,就可以憑借“變劣技術方案”不具備全部必要技術特征從而抗辯原告的侵權指控。(袁博)

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